Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Т. 1
§ 9. Теории "пользования" и "разделенной собственности"Те же возражения вызывают и все другие конструкции, отправляющиеся от противопоставления государства и треста или BСHX и треста как двух субъектов права. Большая часть этих конструкций представляет собой дальнейшее развитие идеи "доверенного управления" - в смысле английского trust'a или германской Treuhand. Авторы этой идеи обычно не ограничиваются квалификацией советского треста, как "доверенного" государства, но стремятся наряду с тем уложить права треста на уставное имущество в рамки одного из институтов, входящих в общую систему имущественных прав. В своих построениях они нередко приходят при этом к одинаковым выводам с теми, кто, противопоставляя права треста на уставное имущество правам государства, не усматривает в первом из них trustee или Treuhan-der'a второго.
Эти конструкции сводятся к признанию за трестом: 1) права пользования на все уставное имущество, либо 2) права пользования на одни части этого имущества и права собственности - на другие, либо 3) права собственности на все уставное имущество, но собственности не полной, а разделенной.
Признавая государство собственником предоставленного тресту имущества, ряд авторов квалифицируют право треста на это имущество как право пользования[465]. При этом одни из них относят данную квалификацию ко всему уставному имуществу[466], другие - лишь к той части его, которой трест, в лице его правления, не может самостоятельно распоряжаться[467], т.е. к основному капиталу, в смысле ст. 16-17 и 28, п. "а" декрета от 10/IV 1923 г., или к изъятому из оборота имуществу, в смысле ст. 4, 15, п. "а", и 19 Положения от 29/VI 1927 г. и ст. 22 ГК (ст. 1 декрета СССР от 11/VI 1926 г.)[468]. Все возражения, сделанные нами против теории "доверенного управления", сохраняют силу и против приведенных конструкций. Противопоставляя в сфере внутренних взаимоотношений государства и треста или ВСНХ и треста и т.д. права государства (или ВСНХ), как собственника, правам треста, как пользователя, их авторы переносят на эти отношения гражданско-правовую категорию юридического лица и гражданско-правовые отношения[469]. Признают ли они за трестом право пользования на все уставное имущество или только на изъятое ст. 22 ГК из оборота, они одинаково возводят тем самым трест в области его внутренних взаимоотношений с государством или планово-регулирующими органами в ранг носителя особого хозяйственного интереса, в обладателя юридически закрепленной за ним имущественной массы. Мы видели, однако, что трест ни в качестве юридического лица гражданского права, ни в качестве госоргана не может быть противопоставлен ни государству в целом, ни другим госорганам - в сфере своих внутренних отношений с ними, как носитель особого хозяйственного интереса, обладающий собственной правоспособностью. В соответствии с этим во внутренних отношениях государства (как такового или в лице BСHX и СТО) и треста отсутствует и юридическая закрепленность имущества за трестом[470]: планово-регулирующий орган может изъять у треста часть его имущества в порядке простого уменьшения его уставного капитала или в целях образования другого треста (ст. 7 и 61 Пол. о пром. трестах). Как акт государственной власти, это изъятие - само по себе - стоит вне сферы товарных (гражданско-правовых) отношений. Лишь считаясь с тем, что изменения в составе имущества треста непосредственно затрагивают интересы его кредиторов, закон устанавливает в охрану таковых особые меры - либо в виде лишенной гражданско-правового характера директивы планово-регулирующему органу об обеспечении платежеспособности треста (ст. 7), либо в виде солидарной ответственности второго треста по обязательствам первого (ст. 61 и 64). И в том, и в другом случае дело идет именно о третьих лицах и об их отношениях с трестом, а не о внутренних отношениях государства или планово-регулирующих органов с трестом. Если те же нормы вносят известную устойчивость и в отношения треста с планово-регулирующими органами, то в этом проявляется лишь отраженное действие норм, направленных на урегулирование внешней позиции треста в товарном обороте, но не на правовое закрепление его "внутренней" позиции в отношении самого государства или планово-регулирующих органов[471]. Ибо внешняя самостоятельность треста, как юридического лица, как носителя прав и обязанностей по обособленной от общего имущества государства массе, требует известной устойчивости и во внутренних взаимоотношениях треста с государством или планово-регулирующими органами - без того, однако, чтобы эти отношения превратились тем самым в правовые отношения двух субъектов права[472]. Проблема устойчивости в этой последней области решается методами организационно-техническими, а не правовыми[473].
Отвергая конструкцию права "пользования" треста на уставное имущество как основанную на противопоставлении государства (или ВСНХ) и треста в качестве двух субъектов права - независимо от того, в каком аспекте (гражданско- или административно-правовом) это противопоставление дается[474], мы по той же причине не можем принять и конструкции "разделенной собственности" (geteiltes Eigentum), признающей за государством право верховной собственности (Obereigen-tum) и за трестом - право подчиненной или зависимой собственности (Untereigentum) на уставное имущество треста. Будет ли признано носителем этой верховной собственности само государство или его высшие органы (напр., ВСНХ)[475], предпосылкой подобного раздвоения собственности одинаково является признание государства (или ВСНХ) и треста "различными субъектами права", за которыми "закреплены" вещные правомочия, из коих слагается право собственности на уставное имущество треста. Внутренние отношения между ВСНХ и трестом представляются с этой точки зрения "системой собственнических правомочий", распределенных между различными государственными органами, - "сложной формой вещно-правового отношения"[476].
Теория разделенной собственности возникла в Западной Европе в период рецепции римского права, когда западноевропейские юристы (глоссаторы) встали перед задачей применения римско-правового понятия собственности, не допускавшего двух прав собственности на одну и ту же вещь[477], к феодальным отношениям. Выход был найден в раздвоении права собственности: в признании за сеньором права верховной собственности и за вассалом или крестьянином - права подчиненной собственности[478]. Идея разделенной собственности получила широкое распространение[479], нашла признание в ряде кодексов[480] и утратила свое значение лишь с уничтожением феодальных пережитков в аграрных отношениях[481]. В германской литературе делаются, однако, попытки применить учение о разделенной собственности к новейшим явлениям хозяйственной жизни - притом не только к отношениям, напоминающим по своей структуре аграрные отношения феодальной эпохи (напр., к так наз. Heimstätten)[482], но и к отношениям, не имеющим ничего общего с ними (напр., к "социализации" германской промышленности)[483].
Применение того же учения к советским трестам стоит в непосредственной связи с этими попытками[484]. Но и в своей средневековой, и в современной трактовке конструкция разделенной собственности одинаково неприменима к внутренним отношениям треста с государством или планово-регулирующими органами. Раздвоение собственности между верховным и подчиненным собственниками знаменовало собой признание за каждым из них особого вещного права, закреплявшего за его носителем то или иное участие в хозяйственных выгодах объекта разделенной собственности[485]. Формальное раздвоение собственности между двумя субъектами права являлось правовым выражением хозяйственной власти над одним и тем же объектом двух обособленных (несмотря на их взаимную связь) субъектов с противоположными - классовыми или индивидуальными - интересами. О какой противоположности интересов или вообще о каких самостоятельных интересах треста можно говорить в применении к его внутренним взаимоотношениям с государством или с планово-регулирующими органами?[486] Как можно строить "вещно-правовые" отношения между ними, если их отношения вообще не являются отношениями двух субъектов права? Если даже конструкция разделенной собственности предлагается лишь как публично-правовая конструкция, она все равно исходит из противопоставления двух субъектов права и поэтому вызывает против себя все возражения, приведенные выше против других конструкций, построенных на том же противопоставлении[487]. Ибо и в своем публично-правовом аспекте эта конструкция превращает разделение функций по управлению государственным имуществом между отдельными государственными органами в разделение "прав" ("производных", "ограниченных") между ними, целостное ("монолитное") право государства разлагает наряд "дробных" прав там, где в этом разложении нет никакой необходимости: в области внутренних взаимоотношений отдельных госорганов - и тем самым превращает их в особых юридических лиц.
Примечания:
|