Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву
§ 4. Наследство (наследственное имущество) В советской юридической литературе принято понимание наследства как совокупности
имущественных прав и обязанностей наследодателя[90].
Таким образом, наследство, или наследственное имущество, понимается как
некое единство, в состав которого входят и принадлежавшие умершему гражданину
права (актив) и его долги (пассив)[91].
Такая юридическая формула, не говоря уже о ее крайней абстрактности,
нам представляется не соответствующей существу отношений, лежащих в основе
института наследования в СССР.
В СССР, где осуществлен принцип социализма - "от каждого по его способности,
каждому - по его труду", где право на труд обеспечивается социалистической
организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил
советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы (ст. 118 Конституции Союза ССР), каждый трудоспособный
гражданин не только может обладать известным имуществом, но и действительно
им обладает.
В целях обеспечения материального положения трудящихся советским законодательством
установлены специальные льготы, в силу которых в случае обращения взыскания
на имущество должника на некоторые виды имущества взыскание не может быть
обращено.
Перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание,
устанавливается Советом Министров союзной республики (ст. 271-а ГПК
РСФСР и соответствующие статьи ГПК других союзных республик).
Имущество гражданина - это совокупность принадлежащих ему реальных ценностей.
В число этих ценностей входят, в первую очередь, различные материальные
объекты (вещи); могут входить и другие объекты, например, права требования.
Но, во всяком случае, в состав имущества не могут входить долги, а тем
более не может имущество состоять из одних долгов.
Иное дело в капиталистических странах, где миллионы людей обречены на
безработицу, лишены всех средств существования. Чтобы доказать, что у
людей, у которых нет ничего, кроме долгов, есть имущество, буржуазные
юристы создали понятие так называемого "отрицательного имущества". Так
например, Планиоль указывает, что имущество не должно представлять собою
обязательно положительную ценность, оно "может быть и пустым кошельком,
в котором ничего нет"[92].
С точки зрения буржуазных юристов, имущество выступает, таким образом,
как некое абстрактное юридическое единство, которое в известных случаях
может даже состоять из одних долгов. Оказывается, и капиталист - банкир
или предприниматель, обладатели крупных капиталов, - и рабочий, у которого
ничего нет за душой, оба имеют имущество. Таково лицемерие буржуазного
юриста. Вполне очевидно, что и советскому правосознанию, и советскому
законодательству абсолютно чуждо представление, что имущество гражданина
может состоять из долгов, да это и вообще немыслимо в условиях социалистического
общества.
Не находит себе подтверждения понимание наследства как совокупности имущественных
прав и обязанностей наследодателя и в действующем законодательстве.
Статьи 418, 420, 422-423, 428-436 ГК употребляют как синонимы термины
"наследство", "наследственное имущество" и просто "имущество", но нигде
не упоминают о наследственном имуществе или наследстве как о совокупности
имущественных прав и обязанностей наследодателя. Если же мы обратимся
теперь к той статье ГК, которая ближе всего касается интересующей нас
проблемы, - к ст. 434, то мы прежде всего должны будем констатировать,
что в этой статье идет речь лишь об ответственности наследника "по долгам,
обременяющим наследство". Долги являются, таким образом, только "обременением"
наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное
имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав
наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного
имущества, то они уже никак не могли бы "обременять" его.
Что долги наследодателя не являются составной частью наследства, явствует
также из правила ст. 434 ГК, согласно которому наследник отвечает
"по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действительной стоимости
наследственного имущества" (под стоимостью, очевидно, может пониматься
только актив наследства). Если бы долги входили в состав наследственного
имущества, то было бы странно говорить об ограничении ответственности
наследника по долгам наследодателя стоимостью наследственного имущества.
"Долги" наследодателя и его "наследственное имущество" (актив) здесь совершенно
определенно противопоставляются друг другу.
Не включают долги в состав наследства и "правила перехода к государству
наследственных имуществ", утвержденные СНК РСФСР 28 декабря 1943
г., указывающие, что "в состав выморочного имущества входит как наличное
имущество наследодателя, так и имущество (в том числе денежные суммы),
следуемые ему от третьих лиц (ст. 17 Правил)". Из этого видно, что
"Правила" включают в состав наследства только "наличное имущество", под
которым надо понимать вещи (материальные объекты - жилой дом, наличные
деньги и т. п.) и права требования к другим лицам (т. е. только
актив). Далее, в ст. 18 тех же "Правил", указывается, что "из общей
стоимости выморочного имущества" финансовый отдел, в соответствии со ст. 434
ГК, производит выплату: а) сумм, причитающихся с наследодателя по
налогам и сборам; б) долгов наследодателя и др. Эти долги наследодателя,
согласно ст. 434 ГК, будут только "обременять" наследственное
имущество, перешедшее в собственность государства[93].
Все изложенное позволяет сделать вывод, что, с точки зрения советского
права, долги умершего во всяком случае не входят в состав принадлежавшего
ему имущества.
Выше мы указывали, что имущество - это совокупность реальных ценностей,
принадлежащих данному лицу. При наследовании от наследодателя к наследнику
переходят принадлежавшие наследодателю права на эти реальные ценности.
Поэтому, с юридической точки зрения, наследство, или наследственное имущество,
может рассматриваться как совокупность имущественных прав, принадлежавших
умершему гражданину (наследодателю), переходящих после его смерти к наследникам[94].
Определение точного состава и стоимости наследственного имущества имеет
очень важное практическое значение. Только определив состав и стоимость
наследственного имущества, можно указать размер доли наследника в наследственном
имуществе, установить, какие именно предметы входят в эту долю. Действительной
стоимостью наследственного имущества ограничивается ответственность наследника
по долгам, лежащим на наследстве. Предварительное определение состава
и стоимости наследственного имущества необходимо при уплате государственной
пошлины в связи с получением в нотариальной конторе свидетельства о праве
наследования, подтверждающего права данного лица как наследника.
Как правило, все имущество умершего гражданина и является наследственным
имуществом (иногда оно называется еще наследственной массой). Однако в
некоторых случаях имущество умершего гражданина и наследственное имущество
могут не совпадать.
Но прежде нам надо установить, какие же имущественные права умершего
гражданина переходят к его наследникам. К числу таких имущественных прав
мы должны, в первую очередь, отнести принадлежавшие умершему гражданину
права личной собственности на объекты, перечисленные в ст. 10 Конституции
СССР, - на трудовые доходы и сбережения, на жилой дом, на предметы домашней
обстановки и обихода, на предметы личного потребления и удобства. В частности,
переходят по наследству принадлежавшие умершему гражданину наличные деньги,
облигации государственных займов, мебель, утварь, одежда, обувь, книги,
картины и т. д.
Специального внимания заслуживает вопрос о переходе по наследству права
личной собственности на жилой дом.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. установил,
что "каждый гражданин и каждая гражданка СССР имеют право купить или построить
для себя на праве личной собственности жилой дом в один или два этажа
с числом комнат от одной до пяти включительно как в городе, так и вне
города". Таким образом, поскольку после издания Указа от 26 августа
1948 г. строительство и покупка жилых домов, превышающих указанные
размеры, не допускается, исключается и возможность перехода таких жилых
домов по наследству. Но возникает вопрос, могут ли переходить по наследству
жилые дома бóльших размеров, нежели это предусмотрено Указом от
26 августа 1948 г., если такие дома находились в личной собственности
граждан еще до издания этого указа? В литературе был дан на этот вопрос
утвердительный ответ[95],
который нам кажется правильным, поскольку Указу от 26 августа 1948 г.
не придана обратная сила.
Другим вопросом, возникающим в связи с переходом по наследству жилых
домов, является вопрос о применимости при переходе жилых домов по наследству
ст. 182 ГК, согласно которой жилые строения могут быть предметом
запродажи и купли-продажи с тем, чтобы: 1) в результате этих сделок
в руках покупателя, его супруга и несовершеннолетних детей не оказалось
двух или более владений; 2) от имени продавца, его супруга и несовершеннолетних
детей совершалось отчуждение не более одного владения в течение трех лет.
Этот вопрос неоднократно возникал в судебной практике и вызывал споры
в литературе[96]. Ясное разрешение он получил
в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 20 июня 1947 г.
"О применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта
1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" и других вопросах
наследования". В п.11 этого постановления Пленума Верховного суда СССР
указывается, что при наследовании жилых строений как по закону, так и
по завещанию ст. 182 ГК РСФСР (и соответствующие статьи ГК других
союзных республик), касающаяся ограничения перехода строений по договорам,
не применяется. Постановление Пленума Верховного суда СССР было принято
до издания Указа от 26 августа 1948 г., но, как нам кажется, нет
оснований к признанию его утратившим силу в этой части.
Кроме права личной собственности на объекты, указанные в ст. 10
Конституции Союза ССР, гражданин мог при жизни обладать и другими имущественными
правами, возникшими по разным основаниям. Он мог быть автором литературного,
научного или художественного произведения или изобретателем. В силу этого
ему принадлежало право на вознаграждение за использование созданного им
произведения или изобретения. Это имущественное право автора литературного,
научного или художественного произведения или изобретателя также переходит
к их наследникам.
По общему правилу, по наследству переходят права требования, возникшие
из различных договоров: право требования о выплате по трудовому договору
заработной платы, которую не успел получить умерший, право требования
об уплате денег, данных взаймы наследодателем, права гражданина - собственника
жилого дома по договору жилищного найма в отношении нанимателя[97] и др.
По наследству может перейти право на возмещение убытков в связи с невыполнением
договора или причинением вреда имуществу гражданина, право требования
по исполнительному листу, выданному судом. По наследству может перейти
право на открывшееся, но еще не принятое наследником в установленный срок
наследство. В случае смерти наследника в период между открытием и принятием
наследства это право переходит по наследству к его собственным наследникам[98].
В порядке наследственного преемства к наследнику переходит право на вступление
в дело по уже предъявленному наследодателем иску, если только производство
по данному делу не подлежит прекращению в силу смерти стороны (если спор
шел о правах, которые не могут перейти к другому лицу в порядке наследственного
преемства; см. далее).
Вполне понятно, что в состав наследственного имущества может входить
только то имущество, которое принадлежало умершему гражданину на законных
основаниях. Как указал Верховный суд СССР, "закон предусматривает переход
в порядке наследования только объектов права личной собственности, принадлежащих
наследодателю на законных основаниях, и вовсе не допускает перехода в
порядке наследования имущества, находящегося на хранении, добытого преступным
путем, если это доказано, и т. д." (определение Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного суда СССР от 11 октября 1944 г. по
делу № 670)[99].
Какие же права, принадлежавшие умершему гражданину, не включаются в состав
наследственного имущества и не переходят по наследству?
В состав наследственного имущества не включаются принадлежавшие умершему
личные имущественные права - права на блага, неотделимые от личности.
Не переходит по наследству, например, право на имя (фамилию). Имя (фамилия),
по общему, правилу присваивается детям еще при жизни их родителями. Нельзя
передать по наследству права авторства; наследник автора литературного
или иного произведения делается преемником в имущественных правах автора,
но не может считаться автором данного произведения.
Однако не только такие личные неимущественные права не переходят по наследству.
Не переходят по наследству и не включаются в состав наследственного имущества
и некоторые чисто имущественные права. К числу таких, не переходящих по
наследству имущественных прав, надо, в первую очередь, отнести имущественные
права, которые, будучи тесно связаны с личностью кредитора или должника,
не могли перейти в порядке правопреемства и при жизни наследодателя. Так
например, не переходят по наследству права по договору поручения; согласно
ст. 260 ГК, договор поручения прекращается в силу смерти доверителя
или поверенного. Однако имущественные права, уже приобретенные умершим
при его жизни в связи с выполнением этого договора, передаются по наследству;
например, передается по наследству право поверенного на получение обусловленного
вознаграждения.
Не может перейти по наследству принадлежащее данному лицу право пожизненного
пользования вещью: это право неразрывно связано только с данным лицом
и не может быть уступлено им другому лицу.
Не может быть уступлено при жизни управомоченного лица и в соответствии
с этим не переходит по наследству право на получение алиментов. Право
на получение алиментов является правом, неразрывно связанным с данным
лицом (ребенком, нетрудоспособным и неимущим супругом и т. д.). Не
переходит по наследству право на получение пособия по многодетности.
Не переходят по наследству права, вытекающие из акта отвода земельного
участка под индивидуальное строительство. Для передачи таких прав (и обязанностей)
в порядке наследования, так же как и при передаче их при жизни землепользователя,
необходимо подтверждение соответствующего земельного органа, даваемое
в форме надписи на акте отвода[100].
Имеются и другие имущественные права, которые также не включаются в состав
наследственного имущества умершего гражданина и не переходят по наследству.
Не переходит по наследству право на долю умершего члена колхозного двора
в имуществе двора. В случае смерти члена колхозного двора наследование
в имуществе колхозного двора не открывается; доля умершего члена колхозного
двора из имущества двора не выделяется, а остается в личной собственности
колхозного двора. Таким образом, к имуществу колхозного двора в случае
смерти члена этого двора правила ГК о наследовании не применяются. Общие
правила ГК о наследовании по закону и по завещанию применяются только
в случае смерти последнего (единственного) представителя колхозного двора
(§ 120 Инструкции МЮ РСФСР о применении Положения о государственном
нотариате от 2 февраля 1948 г.).
В определении от 27 июня 1945 г. по иску П. В. Ягодкиной и других о праве
наследования Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда СССР
признала, что "поскольку хозяйство умершей Ежиковой Е. С. перестало
существовать как крестьянский двор и поскольку умершая Ежикова являлась
последним представителем этого двора, суд правильно пришел к выводу, что
настоящее дело подлежит разрешению по нормам гражданского права"[101].
В определении от 21 ноября 1951 г. по делу № 36/989 по иску М. А. Мурсаловой
к К. О. Мурсаловой Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
СССР указала, что "суду надлежало выяснить, относится ли спорный дом к
хозяйству городского типа или составляет собственность сельскохозяйственного
двора, в зависимости от чего и решить вопрос о праве сторон на это имущество.
Если спорный дом составляет собственность сельскохозяйственного двора,
то поскольку после смерти мужа истицы в хозяйстве остались проживать другие
члены двора, у истицы отсутствует право на спорный дом, так как в сельскохозяйственном
дворе наследство открывается только в случае смерти последнего члена двора.
Если же спорный дом относится к хозяйству городского типа, то суду надлежит
установить, принадлежал ли дом мужу истицы, и разрешить спор в соответствии
с законодательством о праве наследования".
Иначе обстоит дело с переходом по наследству имущества, находящегося
в личной собственности отдельного члена колхозного двора (обувь, одежда,
музыкальные инструменты и т. п.). К этому имуществу применяются общие
нормы наследственного права, предусмотренные ГК (§ 121 Инструкции
МЮ РСФСР о применении Положения о государственном нотариате от 2 февраля
1948 г.). На основании разъяснения Президиума Верховного суда РСФСР
от 3 марта 1932 г. (протокол № 7), к личному имуществу колхозника, переходящему,
согласно правилам ГК, к наследникам умершего, относится и право на вознаграждение
за выработанные колхозником трудодни, которое умерший при жизни не успел
получить с колхоза.
Аналогичные правила применяются по отношению к общему имуществу единоличного
крестьянского двора, а также к личному имуществу члена единоличного крестьянского
двора.
Не допускается переход по наследству права участия в кооперативной организации,
но в случае смерти члена кооперативной организации его наследники имеют
право на получение паевых взносов умершего[102].
Не подлежит включению в общую наследственную массу пенсия, которую пенсионер
не успел получить до своей смерти. Право на получение неполученной суммы
пенсии предоставляется несовершеннолетним детям, усыновленным, братьям
и сестрам пенсионера до достижения ими 16 лет, его нетрудоспособным детям,
усыновленным, братьям и сестрам, утратившим трудоспособность до достижения
16-летнего возраста, и его родителям, усыновителям и супругу, независимо
от их трудоспособности (Разъяснение НКЮ РСФСР и НКТ РСФСР от 5 сентября
1928 г.)[103]. Но перечисленные лица получают
неполученную умершим пенсионером сумму пенсии не как наследники, а как
члены семьи умершего пенсионера.
Не переходят по наследству права, вытекающие из договора найма жилого
помещения: члены семьи умершего пользуются правом на жилую площадь не
в порядке наследственного преемства, а на основании своего самостоятельного
права на жилую площадь.
Специального внимания заслуживает вопрос о включении в состав наследственного
имущества вкладов, внесенных в сберегательные кассы и кредитные учреждения.
На основании ст. 436 ГК, вкладчикам, вносящим вклады в сберегательные
кассы и кредитные учреждения, предоставляется право указывать лицо или
лиц, которым должен быть выдан вклад в случае смерти вкладчика. Указания
эти должны быть сделаны в письменной форме в соответствии с существующими
правилами, предусмотренными Инструкцией Министерства финансов СССР № 901
от 20 июня 1949 г. по приему, хранению и выдаче вкладов государственными
трудовыми сберегательными кассами. Лицами, которым должен быть выдан вклад,
могут быть как отдельные граждане, независимо от того, являются ли они
наследниками вкладчика, так и юридические лица.
В тех случаях, когда вкладчик не сделал вышеуказанного заявления сберегательной
кассе или кредитному учреждению на случай своей смерти, такие вклады переходят
к его наследникам на общих основаниях, т. е. с соблюдением общих
правил, установленных ГК для наследования по закону и по завещанию.
Как указывается далее в ст. 436 ГК, эти вклады не входят в состав
наследства и на них не распространяются общие правила ГК о наследовании.
Получающим указанные вклады, если они относятся к числу наследников вкладчика,
эти вклады не засчитываются при определении размера их наследственной
доли.
Таким образом, в зависимости от того, сделал ли вкладчик сберегательной
кассе в установленной форме заявление о выдаче после его смерти вклада
определенному лицу или не сделал, возникают различные юридические последствия.
В первом случае внесенный в сберегательную кассу вклад не входит в состав
наследства и на него не распространяются нормы наследственного права.
Во втором случае внесенный в сберегательную кассу вклад переходит к наследникам
вкладчика по общим правилам ГК, установленным для перехода имущества по
наследованию[104].
По наследству переходят только те имущественные права, которые принадлежали
умершему при жизни. Поэтому права, не принадлежавшие наследодателю при
его жизни, а возникшие для его наследников именно в силу его смерти, в
состав наследства не включаются. Характерным примером в этом отношении
может служить договор страхования жизни, заключенный страхователем на
случай своей смерти в пользу кого-либо из членов своей семьи (жены, детей).
В этом случае страховая сумма, выплачиваемая им Госстрахом, не входит
в наследственную массу (ст. 375а ГК); право же на получение этой
суммы является правом, непосредственно принадлежащим членам семьи страхователя,
указанным в договоре страхования.
Примечания:
|