Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву
§ 1. Страхование как правоотношение С юридической точки зрения страхование является правоотношением.
В качестве правоотношения страхование может проистекать из различных
оснований.
Необходимо отметить, что вопрос о классификации оснований обязательства
является более чем спорным.
Римляне исходили из деления обязательств на обязательства, возникающие
из договоров, правонарушений и ex variis causarum figuris - из других
различных оснований. В дальнейшем, однако, они пришли к четырехчленному
делению оснований обязательств: обязательства из договоров (ex contractu),
как бы договоров (quasi ex contractu), правонарушений (ex delicto) и как
бы правонарушений (quasi ex delicto)[478].
Римская классификация оснований обязательств, опиравшаяся на римскую исковую
систему, является для настоящего времени, несомненно, устаревшей и поэтому
в современной юридической литературе делается немало попыток к установлению
более точной и исчерпывающей классификации.
Д е р н б у р г учит, что часть обязательств возникает из юридических
сделок, возникновение же другой не менее значительной группы связано с
иными юридическими событиями[479]. П л а н и о л ь знает только два основания обязательств -
договор и закон[480]. Б р и н ц развивает взгляд,
что только объективный правопорядок, а не субъективное намерение лица,
создает правоотношение; сделка вызывает к жизни правоотношение только
потому, что такова была воля закона; закон, таким образом, является единственным
источником обязательств[481].
В русской юридической литературе известна классификация Ш е р ш е н е
в и ч а: юридическая сделка, правонарушение, неосновательное обогащение[482]. В последнее время к римской классификации
приближается проф. М. М. А г а р к о в, выделяющий, по его мнению, бесспорно
установленные основания обязательств - сделку, правонарушение и неосновательное
обогащение - и обозначающий все остальные обязательства как обязательства,
проистекающие из других различных оснований - ex variis causarum figuris[483]. Профессор А. Г. Г о й х б а р г, указывая, что, если уже по
отношению к буржуазному законодательству мыслимы заявления, что "последним
основанием обязательственно-правовой связи служит не воля сторон, а объективный
правопорядок"[484], то тем более это применимо
к обязательственным отношениям ГК, в котором основания всех обязательств
сводятся к указаниям закона[485].
Из всех этих разнообразных мнений мы должны остановить свое внимание
на взгляде Б р и н ц а, утверждающего, что основанием обязательства всегда
является только закон. Этому взгляду нельзя, разумеется, отказать в известной
логической последовательности, поскольку все правоотношения в конечном
счете, конечно, определяются нормами данного правопорядка. Но так обстоит
дело только "в конечном счете". В действительности же мы, не-сомненно,
имеем случаи, когда для возникновения обязательства необходимы юридические
действия (в этих случаях закон действует посредственно) и когда для возникновения
обязательства таких действий не надо (в последних случаях закон действует
непосредственно)[486].
Обращаясь теперь к ГК, мы видим, что, согласно ст. 106 ГК, "обязательства
могут возникать из договоров и других указанных в законе оснований, в
частности, вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения
другому лицу вреда". Редакция этой статьи дает проф. А. Г. Г
о й х б а р-г у основание к выводу, что "договор" сводится к одному
из указанных в законе оснований, т. е. основанием всех обязательств
в конечном счете является закон. Тем не менее, в связи с вышеизложенным
учением о посредственном и непосредственном действии закона в качестве
источника обязательств, мы полагаем, что утверждение проф. А. Г. Г о й
х б а р г а правильно лишь постольку, поскольку дело идет о
роли закона "в конечном счете". Из буквального же текста ст. 106 с очевидностью
явствует, что ГК знает два источника обязательств: 1) договор и 2) закон
как непосредственный источник обязательства. К этому надо добавить, что
ГК знает еще в качестве источника обязательств и одностороннее обещание
(установление завещанием, являющимся односторонней сделкой, завещательного
отказа, ст. 423 ГК).
В результате мы получаем для советского права такую классификацию оснований
обязательств: 1) сделки - односторонние и двусторонние (договоры) и 2)
закон как непосредственный источник обязательства[487].
Применяя эту классификацию к страхованию, мы устанавливаем в качестве
источников страхового правоотношения, следующие основания: 1) договор
и 2) закон.
В буржуазных государствах в качестве основания для страхования на первом
месте, несомненно, стоит договор, закон же играет роль гораздо менее значительную[488].
Напротив, в СССР с его системой народного хозяйства, основанной на плановых
началах, стремящейся силой государственного аппарата направить в желательное
русло течение экономических интересов различных классов и социальных групп,
договор как основание страхования играет роль заметно менее значительную.
Поэтому в СССР в качестве основания для страхования не менее важное значение
имеет закон, устанавливающий страховые отношения помимо воли и желания
страхователя или принуждающий стороны к вступлению в страховые отношения[489].
Остановим свое внимание сначала на выяснении понятия страхового правоотношения,
основанного на договоре.
Примечания:
|