Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права.
§ 76. Историческое развитие идеи об авторском праве. Значение, приобретенное им в новейшее время. Сущность авторского права. Различные мнения об исключительности и о справедливости сего права. Пределы его в русском законе. Срок авторского права. Исчисление срока для сочинений, издаваемых по смерти автора. Удостоверение литературной собственностиПонятие об авторском праве разъяснилось только в новейшее время. Зачатки
его можно отыскать еще в XV столетии но коренное начало этого права открыто
не позже XIX столетия, и до сих пор еще не объяснено со всей определительностью.
Вначале исключительное право автора на свое произведение представлялось
исключением, основанным на привилегии, защищавшей от перепечатки, так
что последняя оказывалась настолько противозаконной, насколько нарушала
эту привилегию. Первые привилегии даны были Венецианской республикой и
нюрнбергским сенатом (1494-1496). Потом право это стали разрабатывать
юриспруденция и судебная практика, затем оно сделалось предметом законодательства
и, наконец, ныне является общим, всеми сознаваемым гражданским правом.
Покуда оно было еще привилегией, сознание не проникало еще в сущность
этого права. Доказательством служит и то, что привилегия относилась большей
частью к типографщику, а не к автору сочинения, так что защитой пользовалось
издательское, а не авторское право. Наконец, когда наука обратилась к
исследованию сущности этого права, тогда возникли и доныне еще не прекратились,
сомнения и пререкания о том, к какой категории гражданских прав следует
отнести его, где найти ему место в общей системе. Авторское право невозможно
смешать с правом собственности как понятие вполне однородное. Право собственности
всегда связано с вещью, с материальным предметом, на который простирается
господство лица. Напротив, здесь нет этой необходимой связи между лицом
и вещью; право здесь отделено от своего материального предмета. Предмет
права не есть та или другая книга, та или другая рукопись. Право существует,
не имея нужды выражать себя в господстве над вещью, существующей в пространстве.
Оно может относиться, например, к произнесенной речи, к публичному чтению.
Рукопись может сгореть, экземпляры могут все истребиться, а право все
существует точно то же, какое до того было. Предмет права здесь имеет
свойство духовное, бестелесное. Философ Кант первый обратил внимание на
это свойство авторского права, и за ним вслед стали исследовать его новейшие
мыслители.
О сущности этого права доныне продолжаются пререкания. Новейшие исследователи
(например, Мандри, Шеффле) отводят ему место отдельно от вещных прав и
от личных требований, создавая для него третью, особливую категорию прав
по имуществу, в которой власть над имуществом сходится с вещным правом,
по своей безусловности, но отличается от него тем, что простирается и
за пределы материальной вещи, служащей предметом права.
Ранее всего занялось разработкой авторского права французское законодательство
с точки зрения привилегии и в связи с правилами о книгопечатании и цензуре
(XVII столетие). Первый закон о защите авторского права с новой точки
зрения был издан во Франции в 1793 году. В 1810 году издано положение
о печати и о литературной собственности (Loi sur l'imprimerie et la propriété
littéraire), дополненное в 1854 году. В 1864 году вступило в силу
новое положение о литературной и артистической собственности.
В Англии всего ранее право авторское, независимо от привилегии, признано
естественным правом и защищалось судами. Первый закон был издан в 1709
году. Дальнейшее развитие законодательства привело к изданию законодательных
актов в 1814, 1832, 1835 и 1842 годах. Последним актом английского законодательства
был закон о праве художников на свои произведения, изданный в 1862 году.
В Германии философия ранее, чем где-либо, принялась за исследование этого
права. Но юриспруденция в Германии долго не принималась за его разработку,
потому что с презрением относилась ко всему, что не утверждалось на началах
римского права. Германское законодательство по сему предмету развилось
поздно. Источниками его служат союзные акты и постановления 1815, 1837,
1845 годов, прусский закон 1837 года, баварский 1840 года. В 1864 году
особой комиссией составлен, на основании сеймового постановления 1863
года, проект общегерманского устава об авторском праве. На основании этого
проекта издан уже в 1870 году закон о праве литературных, художнических,
музыкальных и драматических производителей (Urheberrecht) для северогерманского
союза. Исследованием этого права деятельно занялись в новейшее время ученые-юристы,
причем возникли горячие споры о вопросах первой важности, относившихся
к новому праву, особенно же о самой сущности этого права: насколько произведение
ума и искусства может считаться исключительным достоянием автора. Вопрос
этот, имеющий важное практическое значение для законодательства, не решен
еще окончательно и до сих пор разделяет юристов и экономистов на два враждебные
лагеря.
В 1858 году созван был в Брюсселе для общего обсуждения вопросов конгресс
всех известных литераторов, ученых и книгопродавцев Европы и Америки.
С тех пор было уже несколько подобных съездов.
Сущность права. Способность мышления и слова входит в самую сущность
человеческой природы и составляет личную принадлежность каждого человека,
которую нельзя отделить от его личности и перенести на другое лицо.
Но в особенном смысле слово есть вместе с тем и дело человека, его произведение,
нечто исшедшее от него, им порожденное, получившее от него бытие, но и
по рождении не отделяющееся от личности породившей. Посему произведение
духа и мысли, выраженное в слове, принадлежит прежде всего самому автору,
не как телесная вещь, но как откровение и выражение его личности и духа,
в нем обитающего. Между автором и произведением его существует подобная
связь как между создателем и созданием, а это отношение, в своей личной
исключительности, не может не быть признано всеми. Отсюда право автора
- располагать своим произведением, удерживать его при своей личности,
воспротивиться оглашению его, изданию в свете против авторской воли, издать
его, отделить его навсегда или на время от исключительной связи с личностью,
установлять закон и правила для его издания. Взгляд на это право с одной
экономической точки зрения был бы неверен; со словом соединена не одна
только выгода, но, и прежде всего даже, честь автора и нравственная ответственность,
какую каждый несет на себе за слово, в котором открывается дух его; издавая
сочинение свое в публику, автор отдает значительную часть своей личности
обществу, часть своего имени, своей чести. На практике всего чаще выставляется
на первом плане экономическое, имущественное значение произведения; и
до такой степени, что не только изданное в свете произведение, но и то,
которое не издано еще в свете, одной возможностью такового издания представляет
уже интерес экономический для автора и его преемников.
Но как скоро автор издал в свете свое сочинение, с этой минуты открывается
другая сторона авторского права, и взгляд на сущность его несколько изменяется.
Произведение не состоит уже в исключительной связи с творцом своим; оно
- в духовном своем значении - стало достоянием целого общества; с изданием
сочинения в свете возникает понятие о праве целого общества на произведение
автора. Нельзя, выпустив слово, воротить его назад: нельзя, поделившись
с обществом мыслью, в то же время удержать ее в исключительной своей власти.
Здесь-то главный узел затруднений для законодателя, относительно определения
авторского права. Науке и законодательству надлежит разграничить в изданном
произведении точки, в которых авторское исключительное право встречается
с правом публики.
Право собственности на вещь продолжается до тех пор, пока вещь существует:
покуда она не погибла, она составляет предмет исключительного права. Не
таково свойство авторского права в настоящем его состоянии. Произведение
еще существует, а авторское исключительное право может прекратиться. Сначала
преобладает отношение, зависящее от личности автора, но с течением времени
оно вполне заменяется другим отношением; под конец авторское право прекращается
вовсе, и право пользоваться всеми его принадлежностями, кроме чести авторства,
становится вполне общественным достоянием. Положительно признано всеми,
что авторское право во всяком случае составляет исключительную принадлежность
автора, покуда он жив. Но почти все законодательства дозволяют переносить
это право и на наследников автора, и оставляют его за ними в течение сроков,
более или менее продолжительных. Сроки эти весьма разнообразны (от 5 до
50 лет). С ними связано предположение о времени, в течение коего свежа
еще память автора и поддерживается во всей силе значение творческой его
личности, стало быть, сохраняется еще в силе и свежести духовный интерес
произведения, и вместе с тем имущественное, экономическое значение авторского
права. Несправедливо было бы право, имеющее специальную ценность, иногда
весьма большую, делать общим достоянием общества: это значило бы произвольно
уничтожить ее. Если бы автор только что появившегося известного произведения
умер, когда право издания этого произведения стоило дорого, например,
10 т. р., и исключительное право вместе со смертью автора кончилось бы,
то эта ценность была бы произвольно и бесплодно разрушена; а публика от
сей несправедливости не приобрела бы выгод столь значительных, чтобы стоило
жертвовать интересом частного права.
Наше законодательство явственно признает те же начала. Собственность
литературную и художественную оно положительно отличает от материальных
вещей (Зак. Гражд., ст. 420, прим. 2, прил.). Как автор и переводчик,
так и художник имеет исключительное право, в течение своей жизни, пользоваться
изданием и продажей своей книги, повторять, издавать, размножать свои
произведения всеми способами. При жизни он может передавать это право
вполне или на срок и на условиях частному лицу или обществу и учреждению.
По смерти его право сие переходит к его наследникам по закону или завещанию,
но не может продолжаться долее 50 лет по смерти автора, художника или
композитора (там же, ст. 420, прим. 2, прил., ст. 1, 11, 28, 41; ст. 1185).
Срок этот самый продолжительный из всех принятых европейскими законодательствами.
На конгрессе 1858 года этот срок признан самым справедливым изо всех.
Иные законодательства предоставляют вдове издателя преимущественное пожизненное
право. Ср. Касс. реш. 1868 г., N 552.
До истечения этих сроков никто не должен нарушать авторское право самовольным
присвоением (там же, ст. 420, прим. 2, прил., ст. 11, 12, 28, 42). По
истечении же этих сроков издательское право на сочинение становится общим
достоянием: всякий может печатать, издавать в свете и продавать книгу
(там же, ст. 420, прим. 2, прил., ст. 11; ср. ст. 1185).
Замечательно правило нового французского закона 1865 года. Для частных
лиц срок исключительной собственности на литературные произведения продолжен
до 50 лет со дня смерти автора; но и по истечении сего срока издатели,
при самом обращении книгу в продажу, должны заплатить наследникам автора
5 процентов с продажной цены всех отпечатанных экземпляров. Таким образом,
авторское право получило значение непрерывности (le droit de disposer
et d'user à perpetuité), но для того, чтобы воспользоваться
этим правом во всей полноте, книга, по издании, должна быть внесена в
публичные регистры, с соблюдением формальностей и с опубликованием в газетах.
Итальянский закон 1865 года предоставляет автору исключительное право
пожизненно, и во всяком случае не менее 40 лет по издании сочинения; если
автор умрет ранее этого срока, то на остальное время, в меру 40 лет, право
переходит к его наследникам. По истечении 40 лет право издания свободно
для всех, но обложено повинностью еще на 40 лет в пользу наследников автора:
издатели обязаны оплачивать им 5 % с чистой выручки от издания. По Сев.
Герм. закону авторское право продолжается пожизненно, и, сверх того, 30
лет по смерти автора, для его наследников. Впрочем, смотря по различию
в лицах и в предмете (например, для совокупного сочинения, для журнальных
статей, для сочинения, выходящего выпусками), закон назначает и другие
сроки.
Спрашивается: как исчислять срок для посмертных сочинений, т.е. напечатанных
в первый раз уже по смерти автора? Несправедливо было бы распространять
и на них общее правило исчисления сроков со смерти автора, потому что
до тех пор сочинения эти оставались в тайне и не имели никакого значения
для публики. Новейшая юриспруденция склоняется к тому мнению, что первого
издателя таких сочинений, имеющего на них право собственности, должно
ставить в положение первого творца, и исчислять срок уже со смерти его.
Но это чрезмерное продолжение исключительного права едва ли справедливо.
Наш закон исчисляет 50-летний срок для таких произведений со времени первого
их издания. |