Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные.
§ 35. Поводы к открытию наследства. – Имущества, составляющие наследство. – Способные, неспособные и недостойные к наследованию. – Призвание к наследованию и приобретение наследства. – Договоры о наследстве и предварительный отказ от наследства. – Прямой и непрямой наследник. – Праздное и выморочное наследствоДля осуществления идеи о наследстве необходимы три условия.
1. Смерть прежнего вотчинника, достоверно известная или предполагаемая
(в случае безвестного отсутствия). Одинаковое со смертью действие могут
иметь, по особым началам некоторых законодательств: вступление в монашество
с обетом нищеты и смерть политическая или лишение всех гражданских прав
(французский закон). Ранее смерти человека не может открыться наследство
в его имении. Только в некоторых германских законодательствах (напр.,
в прусском) допускается отделение детей первого брака при вступлении одного
из родителей во второй брак (Abschichtung см. § 21), причем выдел
касается имущества родителя, остающегося еще в живых, так что этим действием
предваряется осуществление наследственного права. Допускается еще (см.
ниже) раздел имущества между детьми при жизни родителя.
2. Должно быть имущество, составляющее предмет наследования: все имущество,
принадлежавшее умершему. Из этого имущества исключаются во всяком случае
некоторые права чисто личные, о коих упомянуто выше и кои, по свойству
своему, не могут быть передаваемы. Из общей массы исключаются некоторыми
законодательствами - имения, полученные от родителей и восходящих, или
имения особого свойства, как то: ленные, фидеикоммисы, женины имения разных
наименований (Gerade, Niftel, Eingebrachtes и пр.), получают особое назначение.
С другой стороны, состав наследственной массы может увеличиваться такими
имуществами, которые не принадлежали умершему в минуту его смерти: это
случается, когда законом постановлено полагать между сонаследниками в
зачет долей все то, что каждым из них было получено даром от умершего
вотчинника при его жизни (collatio).
3. Должен быть налицо законный наследник, способный к наследованию. Способными
предполагаются вообще все, обладающие полнотой гражданских прав. Однако
же некоторые лица в прежнее время почитались, а отчасти и ныне почитаются
неспособными к наследованию, или по общим причинам их состояния, или по
особым отношениям к умершему. Так, в старое время признавались неспособными
к наследованию незаконнорожденные, еретики, иностранцы. Запрещение наследственного
права иностранцам впоследствии, смягчившись, обратилось во многих странах
в право казны на вычет более или менее значительной доли из наследства,
доходящего иностранцу (gabella hereditaria, Abschossrecht). Этот вычет
ныне почти везде уничтожен, и где он существует, там допускается разве
в виде возмездия другим государствам за подобное ограничение (подобное
начало возмездия выражено во французском законе общим правилом. Code N.
726, 912). В истории законодательств известно и другое подобное право,
в силу коего казна присваивала себе все имение по смерти иностранца в
пределах государства (jus albinagii, de alibi natis, droit d'aubaine).
Право юридических лиц, корпораций, учреждений и пр. получать наследство
по завещанию подвергается всюду различным ограничениям.
Кроме того, во многих законодательствах установлены особые ограничения
в наследственном праве некоторых лиц, за недостоинство личное; в прежнее
время число таких ограничений было значительное, потому что казна извлекала
из них выгоду, присваивая наследство себе вместо недостойного наследника.
Нынешние ограничения (напр., в прусском, во французском законе Ldr. I.
12. § 85. 599-610. Code N. 727-730) не обращаются в пользу казны
и выводятся из личных отношений наследника к умершему вотчиннику, напр.
из оскорблений и обид, нанесенных ему при жизни, покушения на жизнь его
и т.п. Ср. § 54.
Наследник призывается к наследству, или наследство открывается для него,
в силу известной законной причины, дающей ему такое право. Это событие,
т.е. призвание к наследству при открытии оного (delatio hereditatis),
по римскому праву, строго отличается от приобретения и принятия наследства
(acquisitio, aditio hereditatis). Кому открывается наследство, тому надлежит
еще приобрести оное решительным выражением или действием воли; в минуту
приобретения в лице приобретающего должна быть та же законная способность
к наследству, какая была в минуту открытия, и покуда приобретение не совершилось,
предполагаемый наследник не может (за немногими исключениями) передать
право на наследство своим преемникам. К приобретению принудить невозможно.
Приобретение наследства соединялось, по римскому праву, с открытием оного
только в лице так называемых сущих или необходимых наследников (sui heredes,
necessarii), потому что они со смертью главы семейства прямо и необходимо
вступали в личность его, по римскому началу единства семейственной личности,
сами собой, без передачи, следовательно, такие наследники не могли и уклониться
от принятия. Новые законодательства не удерживают такого строгого различия
между открытием и принятием наследства и никому не препятствуют отказаться
от наследства открывшегося.
Римское право знало только два основания к открытию наследства: завещание
либо законный порядок. В германском праве явилось третье основание - договор
(Erbvertrag), коего римское право вовсе не допускало в наследстве: оно
объявляло недействительными всякие договоры, коими ограничивалась бы свобода
завещателя, и даже договоры об отказе от имеющего открыться наследства.
По началам германского права недействительными считаются только договоры
двух лиц о наследстве после третьего, в живых находящегося - без его участия.
Римский закон допускал, правда, дарение по случаю смерти, в виде особого
договора между живыми, но таковой договор не считался обязательным для
дарителя (ср. 1-ю часть сей книги, стр. 381).
Напротив того, германское право допускает договор о наследстве, не только
в отрицательной форме (pactum renunciativum, Erbverzicht), но и в положительной
(p. аcquisitivum). Всего ближе к римскому праву постановления по сему
предмету французского и австрийского закона. Первый дозволяет наследственные
договоры лишь по случаю брака, между супругами, даже с участием третьих
лиц (Code N. 1082 и сл.); последний, кроме того, дозволяет в некоторых
случаях придавать дарению на случай смерти безвозвратную силу (Ges. b.
956, 602). Остальные германские законодательства еще более расширяют пределы
договора о наследстве. Договоры об отказе от наследства вообще дозволяются
(как было и в римском праве) с согласия того лица, чье наследство в виду
имеется; но австрийский закон допускает такие договоры без всякого ограничения,
а французский (Code N. 791) вовсе их запрещает.
Уступка еще не открывшегося права на наследство повсюду запрещается,
но иностранные законодательства вообще допускают договоры об отчуждении
наследства по открытии оного; однако не все одинаково определяют отношения
стороннего приобретателя к наследству. По римскому праву, наследником
в сем случае, относительно сторонних лиц, считается прямо призванное к
наследованию лицо, а не приобретатель наследства по договору с прямым
наследником, но в отношениях между сторонами, участвующими в сем договоре,
наследничье звание приемлет приобретатель. В таком же смысле выражается
французский закон (Code 780, 1696); но по прусскому закону (Ldr. I. 11.
§ 445), приобретатель и относительно сторонних лиц считается наследником.
В наследстве вообще предполагается преемство прямое и непосредственное,
от умершего вотчинника к наследству. Напротив того, непрямой наследник
будет тот, кто получил следующее имущество через посредство прямого наследника
или третьего лица. По римским понятиям, всякий преемник совокупного права
(универсальный наследник) есть прямой, а преемник особенного имущества
или отказа - непрямой. Но по новейшим понятиям, допускается участие третьего
лица как исполнителя или душеприказчика (exécuteur testamentaire,
trustee), при посредстве коего имение передается наследнику. Французский
закон признает прямым наследником (héritier) того только, кто,
по закону, в силу кровного родства, призывается к наследству, непрямыми
же наследниками признает всех прочих, равно и всех наследников по завещанию,
хотя бы завещано было все имущество (légataire universel).
Наследство открывшееся, но еще не приобретенное, получает в римском праве
особое свойство праздного наследства (буквально - лежачее, hereditas jacens);
если же наследников не окажется, становится выморочным (erbloses Gut,
bona vacantia) имуществом, которое либо обращается на возмещение долгов
умершего, составляя конкурсную массу, либо, в качестве бесхозного, присваивается
казной, по праву оккупации. Однако, ради справедливости, с этим обращением
имения в казну соединяются некоторые свойства наследственного приобретения;
казна вступая в права умершего по своим требованиям, кои соединены с имуществом,
отвечает за него в обязательствах и даже обязана исполнить волю его относительно
отказов на случай смерти. Римское право дозволяло уже некоторым учреждениям
и корпорациям вступать, вместо казны, в выморочное имущество своих сочленов.
В средневековую пору присвоение выморочных имуществ считалось регалией,
которая передаваема была, в виде лена, некоторым учреждениям и вотчинным
властям. В новейших законодательствах встречаются еще, хотя и реже, подобные
уступки казенного права учреждениям, особливо благотворительным; только
французский закон (Code N. 768) умалчивает о таких уступках.
О наследстве после юридического лица, в сущности, не может быть и речи,
так как у такого лица не может быть ни кровных наследников, ни завещательной
власти. Возникающие нередко вопросы о том, куда должно быть обращено имущество
прекратившегося учреждения (напр., приходской церкви), разрешаются различно
и не принадлежат к кругу наследственного права. |