Список книг
|
« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные.
§ 63. Предмет завещания. – Содержание завещания. – Обсуждение законности распоряжений по аналогии с иностранными учреждениями. – Завещание на родовое имениеПредметом завещания может быть всякое право по имуществу, действительно
принадлежащее завещателю, хотя бы даже само имущество и не находилось
в действительном владении завещателя; следовательно, может быть завещано
право на иск об имуществе. Есть, однако, права на иск, столь неразрывно
соединенные с лицом, что не могут быть предметом завещания. Таково, напр.,
право на иск о наследстве, зависящее исключительно от личного, кровного,
родственного отношения; поелику это отношение не может быть передано стороннему
лицу, и право иска, из него истекающее, не может быть передано. Но когда
наследственные права завещателя на определенное имение признаны уже и
утверждены судебным местом, - это имение, хотя не поступило еще в действительное
владение наследника, может быть им завещано, разумеется, в тех пределах,
в коих вообще наследственные имения подлежат завещанию. Надлежит, однако,
заметить, что наследство, по существу права, переходит не посредством
иска и судебного приговора, а непосредственно, и вступление наследника
во владение наследственным имением может быть непосредственное; т.е. если
он вступает в имение сам собой, не обращаясь к содействию суда, то это
действие само по себе не будет незаконным действием, буде наследственное
право того лица неоспоримо; но из чужого владения необходимо добавить
и наследственное имение посредством иска. Отсюда следует заключить, что
когда завещатель может в завещании назвать имение своим, доставшимся ему
по наследству, то может и завещать оное; буде же не может еще назвать
имение своим, а должен предварительно добывать оное иском, то не вправе
завещать сей иск, хотя бы сам уже предъявил его. Сонаследнику, получившему
имение вместе с прочими, но состоящему еще в общем с ними владении, без
раздела, не воспрещается завещать свою часть, хотя бы еще не выделенную
в натуре (546, 555 ст. Зак. Гражд. и реш. Касс. Деп. Сен. 1869 г., N 781).
Завещать можно только свое имущество, и сила завещания простирается только
на имущества и права, принадлежавшие завещателю в минуту его смерти, но
никак не на то, что, по смерти его, могло бы дойти к нему по наследству,
когда бы он был жив (мнен. Госуд. Сов. по делу Голощапова. Журн. Мин.
Юст. 1862 г., N 10.)
По делу Баташовой (Сб. Сен. реш. т. II, 749) признано, что можно завещать
(условно) имение, еще не поступившее во владение завещательницы, напр.
указную часть, о выделе коей только подано прошение.
Машина, имея у себя по закладной во временном владении заложенное имение
Лутковского, завещала его Соколову с тем, что если оно продано будет с
публичного торга, то Соколов должен получить деньги, следующие по закладной.
По возникшему спору, что Машина не могла завещать имение, не состоящее
в ее собственности, Сенат (Сборн. Сен. реш. т. II. N 805) признал распоряжение
законным, ибо Машина завещала не само имение, а только право, неотъемлемо
ей принадлежавшее по акту, в том пространстве, в коем оно ей самой принадлежало.
Имущества завещаемые и лица, коим они завещаются, должны быть в завещании
точно означены (ст. 1026). Правило это имеет в виду несомнительность воли
завещателя относительно лица и имущества: напрасно иные толкуют его в
таком смысле, будто лица, в пользу коих делается назначение, должны быть
означены поименно. Итак, вопрос о том, соответствует ли завещание сему
требованию закона, вполне зависит от суда, который по обстоятельствам
дела может признать волю завещателя относительно лица и предмета несомнительной.
В той же статье постановлено, что недействительны завещания, учиненные
с очевидной ошибкой в лице или в самом имуществе завещаемом. По принятому
на практике толкованию, эта недействительность относится исключительно
к тому завещательному распоряжению, в коем такая ошибка допущена; но из
сего не следует, чтобы целое завещание, коего остальные части, не имеющие
необходимой связи с недействительным распоряжением, вполне удовлетворяют
требованию закона, подвергалось уничтожению.
По делу Горбуновой (Сбор. Сен. реш. т. I, N 518) предоставление душеприказчику
распорядиться деньгами по своему усмотрению не признано нарушением 1026
ст. Завещание Давыдова (там же N 43) в пользу названной им законной жены
своей Екатерины Антоновой уничтожено, как основанное на подлоге в звании
лица, ибо оказалось, что означенная Екатерина Антонова не законная его,
а чужая жена.
По делу Косовича (Сбор. Сен. реш. т. II, N 1110) признано, что неясность
в названии лиц, поименованных в завещании, относится более к существу
оного, нежели к форме, и не может уничтожить его силу во всем объеме.
По делу Серебряковой (Сбор. Сен. реш. т. II, N 972) Сенат признал недействительным
завещание, по коему, в назначении капитала дочерям завещателя, церквам
и монастырям, не показано ни суммы, ни части капитала, а оставлены для
сего пробелы.
В рассуждении содержания завещаний, по русскому закону, необходимо отрешиться
от некоторых понятий, которые положительно выражены в иностранном праве
и совершенно чужды русскому законодательству. Таково, напр., понятие о
назначении наследника. Оно состоит в связи с основной идеей завещания,
исторически и догматически выработанной в римском праве и перешедшей оттуда
в западные законодательства. У нас завещательная форма вместе с правом
завещательным возникла и выработалась помимо этой идеи: завещание наше
по коренному своему значению есть духовная память - кому что дать и на
ком что взять, предсмертный акт, в коем владелец на случай смерти устраивает
дела свои и распоряжается о своем имуществе. Формального различия между
назначением наследника и отдельными отказами не было никогда устанавливаемо
в нашем законодательстве. Поэтому надлежит с крайней осторожностью прилагать
к нашим завещаниям общие понятия, возникшие в римском и иностранных законодательствах
в связи с цельным учреждением завещания и с гражданской его идеей. Наш
закон о завещаниях не имел цельного происхождения. Он образовался в разное
время из указов, изданных на отдельные случаи, и представляет совокупность
форм и ограничений, имевших целью разрешить встречавшиеся на практике
затруднения, устранить недоразумения, удовлетворить потребности, открывавшейся
в данную минуту. Само положение о завещаниях 1831 года составилось из
свода изданных до той поры указов. Посему несправедливо было бы и несоответственно
ни с общими правилами применения законов, ни с историческим и практическим
значением нашего закона - в истолковании и применении наших постановлений
- принимать в руководство теорию завещательного права, утвердившуюся на
Западе, в цельном органическом ее виде и каждую форму, каждое ограничение
нашего положительного закона приурочивать по аналогии к цельным категориям
форм и ограничений, выработавшимся из науки и практики в иностранных законодательствах.
Каждое постановление нашего положительного закона надлежит принимать,
как оно само по себе представляется, в нераздельной связи с потребностью,
из коей оно возникло, и с целью, к коей направлено, равно как и с общим
духом нашего завещательного права. Крайне опасно было бы выходить из этих
пределов и переносить в нашу практику идеи и сами термины из иностранных
законодательств. Без сомнения, в возникающих из завещания отношениях много
является понятий, общих для всякого быта и для всякого законодательства,
и указания общей теории завещательного права могут и для нашей практики
служить благодетельным и часто служат неизбежным руководством. Так, напр.,
нельзя не признать существенной аналогии между завещательным и законным
наследством и, по указаниям этой аналогии, нельзя не искать разрешения
отдельных вопросов и недоразумений относительно принадлежностей и последствий
завещательного перехода; невзирая на отсутствие формального различия между
назначением наследника и отказом, нельзя не признать коренного юридического
различия между различными видами назначений и взаимными отношениями лиц,
в пользу коих они сделаны, а для разъяснения сего различия, и логических,
следовательно, и юридических его последствий, необходимо обращаться к
анализу отношений и прибегать к помощи общих начал теории. Но при этом
следует отличать общее и необходимое от частного и особенного, что свойственно
исключительно учреждению, у нас не принятому, и не может быть отделено
от него; отличать логический вывод из необходимого юридического отношения,
от специального запрещения или ограничения, составляющего принадлежность
чуждого нам закона и чуждой нам бытовой экономии, из коей этот закон выродился.
Наш закон, как и всякий другой, предполагает прежде всего свободу завещательной
воли, власть завещателя распорядиться своей собственностью; но всякий
закон выставляет вместе с тем обязательные формы выражения последней воли
и законные ее ограничения. Из числа сих ограничений иные проистекают из
сущности всякого акта, из сущности гражданского отношения по имуществу;
другие состоят в нераздельной связи с особливой идеей о завещании, выразившейся
в том или другом законодательстве, или с целым учреждением завещательного
права, признанным и развитым в подробностях на основании положительного
закона, или с особенными экономическими и политическими целями, которые
имел в виду тот или другой законодатель для своего народа. Без сомнения,
неосновательно было бы, по разуму подобных ограничений, взятых из чуждого
права, расширять смысл ограничений, которые мы находим у себя в положительном
законе. Напр., рассуждая в русской практике о назначении наследника и
его последствиях, мы подвергаемся опасности произвольно перенести в свою
практику представления и предположения, состоящие в связи с целым учреждением
(institutio heredis), о котором у нас никогда и помину не было в законе.
Применяя к своей практике известное правило, изданное по поводу дела бригадирши
Лопухиной (прим. к 1011 ст.. Зак. Гр.), мы можем впасть в ошибку и переступить
смысл своего закона, если приурочим это правило к учреждению субституции,
которое тоже неизвестно нашему законодательству, как целое учреждение.
Полная свобода в распоряжении имением предоставлена завещателю лишь относительно
благоприобретенного. В родовом распоряжения завещателя не должны нарушать
общего закона о наследстве. Завещать имущество благоприобретенное можно
или в полную собственность, или во временное владение и пользование (1011
ст.).
Родовые имения не подлежат завещанию. Из этого правила допускаются только
два исключения:
1) Владелец, не имеющий потомства, может предоставить свое родовое имение,
мимо ближайших наследников, одному из своих родственников или родственниц
того же рода, из коего то имение досталось завещателю; но остающемуся
супругу или супруге должна быть во всяком случае предоставлена седьмая
часть из всего вообще родового имения завещателя (это последнее право
не касается Черниговской и Полтавской губерний), или в соответственном
размере может быть вместо того назначена, по усмотрению завещателя, часть
как из родового, так и из благоприобретенного имения (ст. 1068. Журн.
Соед. Д. Гос. С. 1856 г.). Но завещания сего рода, дабы получить силу,
должны быть совершены крепостным или нотариальным порядком или внесены
лично на хранение в указанные в законе учреждения.
2) Родовое имение можно завещать в пожизненное владение супругу, в подобной
же форме (см. сей книги ч. I, § 62 и ст. 1070 Зак. Гражд.). Распоряжение
это считается ничтожным, если брак супругов впоследствии будет расторгнут
или признан недействительным (Зак. Гражд. ст. 53313).
Оставив по себе родовое имение, умерший владелец может в завещании назначить
из оного денежные выдачи в пользу сторонних лиц. Такое распоряжение само
по себе не считается незаконным, но не имеет для наследников родового
имения прямой обязательной силы: они могут отказаться от исполнения таких
распоряжений, когда они соединены с утратой большей или меньшей части
из имения (ст. 1086).
А. Из 1086 ст. не следует, что всякое распоряжение по родовому имению,
возложенное на наследников в пользу стороннего лица, недействительно.
Закон говорит только, что наследники вправе от него отказаться, если оно
соединено с утратой из имения большей или меньшей части; следовательно,
обязанность доказать, что распоряжение соединено с утратой и пр., лежит
на наследниках. Это обстоятельство значительно умеряет силу запретительного
правила, ибо есть распоряжения, о коих нельзя или трудно доказать, что
они соединены с утратой части имения: в таком случае распоряжения останутся
обязательны для наследников. Так, напр., если в родовой деревне завещатель
предоставил стороннему лицу жить в отдельном доме, пользоваться лесом
для топлива и т.п., то, смотря по хозяйственному положению имения (напр.,
по свойству его производительности, по близости или отдаленности от рынка,
по состоянию цен и т.п.), распоряжение это в ином случае окажется сопряженным
с уменьшением ценности, в другом нет. Надлежит еще заметить, что закон
говорит об утрате части имения, и едва ли под это понятие подходит всякое
установление пользования или повинности (сервитута) в пользу стороннего
лица. Не подлежит сомнению, что в каждом данном случае суд, по обстоятельствам
дела, имеет право решить окончательно, что сопряжено с утратой и в чем
нет признаков утраты.
Б. Родовое имение не может быть обременяемо денежными выдачами, а благоприобретенное
может, но и то и другое имение подлежит ответственности в лице наследников
за долги умершего вотчинника. Но у завещателей бывает в обычае, для укрепления
обязанности преемников, объяснять назначаемую посторонним денежную выдачу
сознанием собственного обязательства перед теми лицами, кому выдача назначена
(напр., выдать такой-то сумму, которая мной занята у ней или которая употреблена
мной из ее денег на покупку, на устройство имения и т.п.). Спрашивается:
если назначенная в завещании выдача необязательна для наследников, как
дарственное распоряжение, не следует ли признать ее обязательной как исполнение
долга, сознанного завещателем? Судебная практика решила, что в подобных
случаях, т.е. когда выдача отнесена на родовое имение, личное сознание
долга в завещании не заменяет само по себе долгового обязательства, если
оно не существует в отдельности и не удостоверяется особо от завещания
актами или иными доказательствами (ср. реш. Моск. Общ. Собр. 1854 г. по
д. Айгустова и Малевинской; решение по д. Зиновьева. Сбор. Сен. реш. т.
I, N 367). Напротив того, когда подобным сознанием долга объяснено
назначение выдачи из благоприобретенного имения, не требуется особых доказательств
долга, ибо без объяснения о долге достаточно изъявления воли завещателя
о денежной выдаче, которая во всяком случае обязательна для преемников
благоприобретенного имения (ср. реш. Моск. Общ. Собр. 1883 г. по делу
Наумовой и Кикина).
Имения заповедные наследственные и имения пожалованные на праве маиоратов
в западных губерниях не подлежат завещаниям вопреки правил, установленных
для перехода сих имений по наследству.
Владелец (или владелица) заповедного имения для обеспечения участи жены
(или мужа) и детей, не наследующих в сем имении, может постановить в завещании,
чтобы часть, не более пятой, чистого дохода была выдаваема ежегодно вдове
(или вдовцу) пожизненно, а для детей, посредством займа под залог доходов
в кредитном установлении, был составлен или обращен в государственные
облигации неприкосновенный денежный капитал, не свыше 3-летнего чистого
дохода со всего имения: капитал этот разделяется между всеми детьми мужского
и женского пола поровну (1069 ст. Гражд. Зак).
А. Родовым имением завещатель может распорядиться лишь на основании законов,
т.е. оставить родовое имение тем лицам, коим и по закону надлежало бы
в сем имении наследовать, - в том роде, из коего дошло имение к завещателю.
В сущности, стало быть, право завещать родовые имения в этом виде не имеет
практического значения. Если бы завещатель, имея несколько наследников
в одном роде, захотел именно назначить одному из них одно известное имение
(село Петровское и т.п.), другому - другое, то и это распоряжение его,
по спору, надлежало бы признать недействительным, если бы оказалось, что
распределение имений было при сем сделано неравномерное, несоответствующее
количественной доле каждого из участников в наследстве. По праву законного
наследования, которому в сем случае открывается преимущественное действие,
наследники в одной линии получают имение совокупно и затем делят оное
поколенно и поголовно, сообразно долям (ст. 1121-1125, 1136), вступая
между собой в свободное соглашение для уравнения долей при разделе. Это
право свободного соглашения было бы нарушено, если бы один из сонаследников
по общему праву принужден был подчиниться особливому назначению известного
имения в пользу другого сонаследника и довольствоваться вместо материального
раздела имения денежным учетом его ценности. Еще менее возможно признать
законность назначения известного родового имения по воле завещателя на
указную долю остающемуся в живых супругу: указная доля выделяется пережившему
супругу прочими наследниками по общему соглашению, изо всей массы наследственного
имения.
Б. Прямое лишение наследства у нас не допускается; но косвенное лишение,
посредством назначения имения другому лицу, всегда возможно относительно
имений, коими завещатель может располагать по закону. Итак, в родовых
имениях владелец не может устранить своих наследников ни прямо, ни косвенно.
Благоприобретенное же имение всякий может завещать постороннему мимо родного
и дальнему мимо ближнего, следовательно, тем самым уже устраняются ближние
и родные, которых завещатель обошел. Бывают случаи, когда завещатель в
завещании своем объясняет именно, что устраняет ближних наследников и
по какой причине. Эта прибавка излишняя и не имеет юридического значения,
если при сем выражена воля завещателя о том, кому он предоставляет имение.
Посему за неосновательность или незаконность этой прибавки не может быть
ниспровергнуто целое завещание (ср. 1029 ст. Зак. Гражд.). Отец, устраняя
свою дочь с внуками от наследства в благоприобретенном имении, объяснил
и причину: за то, что они уклонились от родительских его попечений и от
совместного с ним жительства. Дочь, опровергая завещание, доказывает,
что она постоянно жила при отце и была в добрых к нему отношениях, следовательно,
он и не знал и не помнил, что делал, устраняя ее от наследства. Такого
рода спор не может быть принят, ибо воля завещателя во всяком случае выразилась
назначением имения в пользу постороннего. У нас querela inofficiosi testamenti
- спор о неродственном завещании - не допускается относительно благоприобретенных
имений.
Бывали попытки доказать, что завещатель не волен завещать благоприобретенное
имение кому хочет, не назначив из него указной части вдове, так как в
указной части ее выражается забота об обеспечении участи вдовы после мужа
и исполнение законной обязанности мужа содержать жену свою. На сем основании
вдова утверждала, что муж, не оставив ей по завещанию ничего на указную
часть, нарушил законную свою обязанность; но претензия ее отвергнута за
силой 1148 ст. Зак. Гражд. (см. Касс. реш. 1870 г., N 1599).
В. Из числа благоприобретенных имуществ особому ограничению в завещательном
праве подлежат аренды. Имения, пожалованные на срок в арендное владение,
или доходы, получаемые с сих имений и денежные арендные выдачи могут быть,
до истечения срока, завещаемы только жене, детям или нисходящему потомству,
но не дальнейшим родственникам и не посторонним (Зак. Гражд., 1067. Уст.
Каз. им. изд. 1893 г., прил. к прим. 3 к ст. 2, ст. 36; ср. сей книги
ч. I, § 11).
Некоторыми дворянскими собраниями, с целью поддержания дворянского землевладения,
возбуждено ходатайство об ограничении наследственных разделов принадлежащих
дворянам имений, которое было передано в Комиссию для обсуждения мер к
поддержанию дворянского землевладения. Комиссия, рассмотрев это ходатайство,
нашла, что коренная причина неустойчивости нашего землевладения заключается
в правилах наших гражданских законов о родовых имуществах и о разделе
наследства. Этими правилами наследникам дается право требовать выдела
их частей из имения в натуре, с другой же стороны, владелец родового имения
вовсе лишен возможности передать его после себя в одни руки, чем поощряется
безграничное дробление земельной собственности, последствием чего в конце
концов является полная невозможность вести в имении хозяйство и необходимость
продажи.
В устранение сего Комиссия предположила дать владельцам устроенных родовых
имений, имеющим нескольких законных наследников в нисходящей линии, право
завещать родовое имение одному из них по выбору, с предпочтением мужского
пола женскому. Этому главному наследнику (термин Комиссии) предполагается
вменить в обязанность удовлетворить денежными выдачами прочих наследников
и вдову или вдовца, согласно воле умершего, или по расчету, сообразно
с наследственной долей каждого из них, в течение пяти лет со времени открытия
наследства или со времени прекращения пожизненного владения, если таковое
было установлено завещанием в пользу супруга или супруги. До окончательного
расчета главный наследник обязан уплачивать прочим проценты по 5 на сто.
В случае продажи имения до уплаты всех денежных выдач прочим наследникам
предоставляется оставить имение за собой за ту цену, которая объявлена
в завещании. При желании нескольких преимущество отдается старшему, по
праву первородства и представления, с предпочтением в равных степенях
мужского колена женскому.
То же начало нераздельности имений проводится в проекте Комиссии и при
наследовании по закону: одному из наследников предоставляется оставить
имение за собой в полном составе, если он примет на себя обязанность удовлетворить
прочих деньгами в меру их наследственных долей. Цена имению назначается
наследниками по соглашению или судом.
В боковых линиях родовые имения предполагается дозволить завещать нескольким
родственникам, по числу имений.
Такой отличный от общего порядок наследования Комиссия предположила установить
не во всяком имении, а только в имениях незначительных по размеру, а именно
таких, которые не превышают более, чем в два раза, установленный в законе
ценз для участия в избрании гласных в уездное земское собрание, имеют
усадьбу и не состоят из таких отдельных участков, на коих правильное хозяйство
невозможно. |